Семейное положение и наследственное право

Наследственное право. Завещание. Лекции

Главная > Конспект >Право, юриспруденция

Общие положения наследственного права


Понятие наследственного права

Связь между наследованием и правом собственности взаимная. Само право наследовать имущество является стимулом производства материального блага. Сам институт наследования является побудителем к труду, нравственности. Наследник старается сохранить имущество в семье.

По статистике, наследование по закону применяется чаще, чем наследование по завещанию.

Позитивная сторона наследования – стабилизация отношений в обществе, динамизм деловой активности, сохранение семейных устоев, обеспечение материальной базы для будущих поколений. Отрицательным моментом является то, что создается предпосылка к социальному неравенству.

Сам термин Наследственное право можно рассматривать в двух смыслах:

В объективном – совокупность правовых норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Здесь же мы говорим об открытии наследства, о защите наследства, то есть о наследственных отношениях. После открытия наследства возникает вопрос о разделе наследства (нотариус, исполнитель завещания).

В субъективном смысле – наследственное право это право лица быть призванным к наследованию, а так же его правомочиях после принятия наследства, то есть это право получить и распорядиться наследством по своему усмотрению.

Гарантия права наследования записана в КРФ.

Наследственное право – это компонент гражданского права, поэтому регулирования в ГК РФ (ч. 3).

Гражданский кодекс является источником наследственного права.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Минск 1993 (члены СНГ). В ней предусмотрено , что граждане могут наследовать имущество на территории договаривающихся стран. Если наследование недвижимого – применяется закон страны, где находится наследуемое имущество; движимого имущества – то применяется закон той страны, на территории которой наследодатель имел последнее место жительства.

Источники права базируются на принципах:

Принцип свободы наследования – наследодатель имеет право по своему выбору распорядиться завещаемым имуществом, а наследник имеет право принять или отказаться от наследства (в целом, отказаться от части наследства невозможно)

Принцип охраны интересов семьи и обязательных наследников – ограничивает право наследования, так как это необходимо для защиты интересов менее защищенной стороны.

Эти принципы пронизывают все наследственное право и на их основе базируется нормы наследственного права.

Помимо этих принципов есть так же дополнительные принципы:

Принцип универсальности наследственного правопреемства – наследник замещает в правах и обязанностях наследодателя. Акт принятия наследства распространяется на всю наследственную массу. (ст. 1110 ГК РФ).

Принцип свободы выбора на принятия наследства

Принцип охраны наследства от противоправных посягательств – нотариус должен принять меры для сохранности наследуемого имущества.

Основные категории наследственного права

Наследование – это переход после смерти гражданина имущества, включая имущественные и некоторые неимущественные права к одному или нескольким лицам.

Все входящее в наследство переходит единой массой, а так же право залога сохраняется. Преемство только в отдельных правах умершего как это имеет место при завещательном отказе не является наследственным (третье лицо – отказополучатель, потенциальный наследник – отказодатель).

Переход гражданских прав можно характеризовать по признакам:

Сложный юридический состав.

Основание наследование : по завещанию, по закону.

Наследование по закону имеет место тогда, когда наследодатель не составил завещания либо оно было недействительным, наследодатель завещал только часть наследства либо часть была признана недействительным, либо наследник по завещанию умер ранее наследодателя, либо наследник ликвидирован (юр.лицо), наследник отказался от наследства и его не принял. Если наследодатель выразил волю в завещании, то его воля должна быть учтена.

Наследство – принадлежащее наследодателю на день открытия наследства вещи, имущества, права и обязанности. В состав наследства могут входить предприятия, в составе которого имеется совокупность вещей. В состав наследства не входят права и обязанности неразрывно связанные с личность наследодателя: право на алименты, обязанность уплаты налогов , денежные суммы служащие средствами к существованию наследодателю (пенсия). Ст. 1112 ГК РФ говорит о возможности перехода по наследству личных неимущественных прав.

Так же наследуемое имущество может находится за пределами РФ. 1224 ГК

В наследство переходят не только существующие права и обязанности, но и те права, которые наследодатель не успел оформить (Постановление Пленума ВС РФ о некоторых вопросах приватизации жилищного фонда).

В наследственную массу не входит доля пережившего супруга. Доля умершего супруга, то она наследуется по следующим правилам:

В соответствии со ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу право наследования не умаляет его право на часть имущества совместно нажитого в браке. Доля умершего супруга определяется по ст. 256 ГК РФ и переходит к наследникам по общим правилам.

Переживший супруг не вправе отказаться от своей доли в общем имуществе в пользу кого либо из наследников, так как эта доля не входит в состав наследственной массы. Однако он может произвести отчуждение права собственности на свою долю (продажа, дарение).

Свидетельство о праве собственности умершего супруга выдается по заявлению наследника для установления доли умершего супруга.

См. ФЗ о трудовых пенсиях РФ ст. 9 (о наследовании накопительной части пенсии)

Время открытия наследования.

Открытие наследство называется возникновение наследственных отношений вследствие юридических фактов: смерть гражданина, объявление судом гражданина умершим.

Временем открытия наследства является день смерти. День смерти фиксируется в свидетельстве о смерти. День смерти = день открытия наследства.

Инструкции № 73 от 17 марта Минздрава РФ — необратимый процесс в организме свидетельствуют о смерти.

Вопрос о времени открытия наследства определяет: состав наследства, срок на принятие или отказа от наследства, срок на предъявление претензий кредитора, момент возникновения у наследников права собственности, срок для выдачи свидетельства о праве на наследства, законодательство, которым следует руководствоваться.

Граждане умершие в один день не наследуют друг за другом.

Место открытия наследства – последнее место жительства наследодателя, иначе, местонахождение наследуемого имущества.

Наследодатель – лицо, имущество которого после смерти переходит наследнику. Только гражданин. Юрлица могут быть только наследниками.

Наследник – лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате правопреемства.

См. ст. 1117 ГК РФ – недостойные наследники.

В странах континентального права наследование понимается как разновидность универсального правопреемства. В странах общего права наследование понимается как распределение имущества между умершими лицами, указанными в законе или завещании, в котором функции распределителя наследственного имущества возложены на исполнителя и на администратора.

В мусульманском наследственном праве прабабушка и прадедушка не может наследовать. У мужчины наследственного права больше, чем у женщин. При наличие наследников по закону наследование по завещанию. Три группы наследования. Принцип свободы завещания отсутствуют. Наследование по праву представления имеет место быть. Исполнителем завещания может быть старший сын. Немой человек может сделать завещание жестом или знаком. Не допускается полное лишение наследников наследования. Завещание самоубийц не считается действительным. Действует завещательное возложение. Касим – исполнитель воли завещателя.

В мусульманском праве нет равенства между мужчиной и женщиной. Если умирает жена, не оставив после себя детей, половина ее имущества переходит к мужу. Если у нее остались дети, то все равно к нему переходит четверть ее имущества. По закону, все приданное жены считается ее личной собственностью, а так же выкуп за жену принадлежит жене, но фактически имуществом жены распоряжается муж. Если муж дал жене развод, скончался по болезни в период за дозволенный срок (12 месяцев) жена может получить или не получить в зависимости от обстоятельств.

Принципы наследственного права

Охраны интересов семьи, обязательных наследников

Наследование по завещанию

Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещание через представителя не допускается.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двум или более гражданами не допускается. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Если будет установлено, что воля завещателя была не добровольной, то в судебном порядке завещание может быть признано недействительным.

Завещание – это распоряжение своим имуществом наследодателем на случай его смерти, его последняя воля в отношении принадлежащего ему имущества, иных прав, совершенное в предусмотренной законом форме и с соблюдением правил установленных в ГК РФ.

Завещание это письменный документ в строго формализованной форме. Ничтожен отказ от права отказа в завещании.

Тайна завещания. Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а так же гражданин подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержание завещания, его совершения, изменения или отмены.

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе требовать компенсацию морального вреда, а так же воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными Гражданским кодексом.

Генеральное правило — завещание должно быть составлено в письменной форме собственноручно подписано и удостоверено нотариусом (ст. 1124)

Удостоверение завещания другими лицами: п.7 ст. 1125, ст. 1127, п.2 ст. 1128

Принципы(ст. 1118 — 1123)

Завещание – единственный путь распоряжения любым своим имуществом на случай смерти.

Юридический приоритет наследования по завещанию

Назначение и подназначение наследника в завещании

Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких ли, как входящих так и не входящих в круг наследников по закону.

Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.

Буквальное толкование – в случае записи врачом

Грамматическое – в судебном заседании

Завещатель вправе совершить завещание , не предоставляя при этом другим лицам в том числе нотариусу, возможность ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание).

Закрытое завещание должно быть написано и подписано собственноручно завещателем. Несоблюдением этих правил Влечет за собой недействительность завещания.

Минус закрытого завещания – отсутствие консультации нотариуса, никто не узнает что наследуется.

Совершение завещания в таком порядке когда другим лицам в том числе нотариусу не представляется возможность ознакомиться с его содержанием.

Должно быть собственноручно написано и подписано завещателем.

В заклеенном конверте передается нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи.

Семейное и наследственное право

Консультирование по вопросам семейного права, в особенности в случаях развода и вопросам, связанным с детьми, делится на несколько частей. Мы специализируемся по вопросам разводов, со всеми вытекающими последствиями: выравнивание долей супругов при разводе, независимо от заработка во время брака, раздел имущества супругов с учетом стоимости добрачного и брачного имущества каждого супруга, регулирование вопроса об оказании материальной помощи, право опеки и общения. Индивидуальный подход к каждой конкретной ситуации.
Эмоциональный аспект
Консультирование и правовая поддержка по семейно-правовым вопросам относится к приватной сфере и часто связано с сильными человеческими эмоциями. Одной из важных задач в таких делах для нас является создание для Вас надежного и доверительного климата при совместном поиске решения проблем.

Фактическая основа

Перед расставанием и возможным разводом мы проконсультируем Вас, чтобы Вы были подготовлены к предстоящему процессу. Такая консультация предполагает тщательное изучение фактов. Наряду с Вашей профессиональной и семейной ситуацией, к которым, в том числе, относятся финансовое и имущественное положение, кроме того, взаимоотношения с детьми, необходимо также обратить внимание на Вашу биографию. Даже если к моменту первой консультации у Вас нет в наличии всех необходимых документов, мы можем в рамках личной беседы выяснить все детали и дать четкий анализ ситуации.

Ваши представления.

Как показывает наш опыт, многие люди не знакомы с правовыми предпосылками расставания и развода, равно как и со связанными с ними последствиями развода, или же это оценивается участниками неверно. Мы своевременно ознакомим Вас с общими условиями, что даст Вам возможность оценить Вашу личную ситуацию и сопоставить Ваши представления с обозначенными общеми условиями.

Цели:

Совместно с Вами мы разработаем цели для решения Ваших личных проблем, которые сделают возможным планирование Вашего будущего. При помощи нашего консультационного сопровождления Вы сможете всегда, на любой стадии переговоров, примегнуть к одному из вариантов решения или же привести свои цели в соответствии с меняющейся ситуацией.
Многие люди касаются темы наследственного права лишь тогда, когда либо они сами становятся наследниками, либо определенные жизненные обстоятельства заставляют их задуматься о завещании. И тогда выясняется, что их знания по наслественному праву скудны и не позволяют им найти ответы на возникающие вопросы. Мы поможем Вам разобраться с правовоми возможностями наследства и завещания.

Порядок наследования

Наследование по закону актуально в случаях, когда наследодатель не оставил выражения своей последней воли (завещание, договор о наследовани и т.д.). Если несколько человек являются наследниками, то может образоваться нераздельное наследство,и тогда сообщества наследников встают перед проблемой, как в согласии поделить наследственную массу.
По нашему опыту, регулирование наследования по закону зачастую не соотвтствует Вашим желаниям. В особенности для финансового ограждения супругов и детей необходимо спланировать наследование, составив завещание, договор о наследстве или иным образом оформить последнюю волю. Также и за пределами завещания или брачного договора возможно соблюдение мер предосторожности, о чем мы Вас готовы проконсультировать. Оформление распоряжения пациента (например, об отказе от определенных медицинских мер по поддержанию жизни), распоряжения по обслуживанию или же заблаговременной доверенности на случай, например, недееспособности поможе Вам избежать ситуаций, когда за Вас решают другие.

Мы поможем Вам осмыслить Вашу жизненую ситуацию и Ваши представления, чтобы в соответствии с Вашими целями подготовить все так, чтобы в случае открытия наследства не возникали споры между наследниками.
Ваши права требования в качестве наследника

В случае открытия наследства, в рамках нашей консультационной работы, мы определим, в каком правовом статусе Вы находитесь и какие правовые последствия это за собой влечет. Мы поможем Вам разобраться с объемом Ваших прав требования не зависимо то того, являетесь ли Вы сонаследником, имеющим право на обязательную долю в наследств или отказополучателем.
В рамках осущствления Ваших прав требования для нас имет особое значение, урегулировать вопросы с учетом семейных отношений и, по возможности, без привлечения суда. Этот вариат имеет также преимущество в виде быстроты и экономии расходов.

Когда необходимо завещание?

  • всегда, когда есть необходимость отойти от порядка наследования по закону;
  • при гражданском браке;
  • для семей с детьми, когда интересы родителей или отдельным детей должны быть особым образом учтены;
  • при вступлении в новый брак и рождении детей;
  • для состоятельных людей в случае, когда необлагаемый налогом минимум может быть превышен
  • когда отдельные наследники обременены долгами;
  • когда отдельные наследники получают социальную помощь.

Ответственные адвокаты:

  • Клаус Хёпкен
  • Клаус Куних
  • Катя Шулер

Лекция 4. Наследственное право РФ

1. Общие положения о наследовании

2. Наследование по завещанию

3. Наследование по закону

1. Наследование — это переход в установленном законом порядке имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к одному или нескольким лицам.

Понятие «основание наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону. Если наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством.

Наследование по закону имеет место в случае, если наследодатель не оставил завещания (либо завещание признано по суду полностью недействительным); наследодатель завещал только часть наследства или же само завещание в определенной части признано недействительным (тогда неохваченная завещанием часть наследства переходит в порядке наследования по закону); наследник по завещанию умер ранее завещателя либо ликвидирован как юридическое лицо; наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Наследство — принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. В законе подчеркивается, что в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. К личным неимущественным правам относятся, в частности, право авторства, признаваемое за всеми создателями результатов творчества (произведений науки, литературы, искусства, изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и т. д.).

В наследство может быть включено только имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях.

В то же время по наследству переходят и права требования умершего, у которого могли быть должники, не успевшие при его жизни исполнить свои обязательства. Основную группу обязанностей, переходящих по наследству, составляют денежные и иные долги. Наследник, принявший наследство, несет ограниченную стоимостью наследственного имущества ответственность по долгам наследодателя.

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Закон связывает открытие наследства со смертью гражданина либо с объявлением его в судебном порядке умершим.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель (завещатель) и наследник. Наследодателем является лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. В качестве наследодателя может выступать только гражданин (физическое лицо). Частично дееспособные и ограниченно дееспособные лица могут выступать в качестве наследодателей лишь при наследовании по закону, в силу того, что они не обладают завещательной дееспособностью.

Наследником является лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. В качестве наследников могут выступать все участники гражданского оборота: физические и юридические лица, РФ в целом, субъекты РФ, государственные и муниципальные образования.

2. Завещание — это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. Закон предусматривает, что каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или его часть любому лицу или нескольким лицам, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и общественным организациям и может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону (за исключением лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве).

Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик), не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными законом.

Не могут завещать свое имущество как лица, полностью лишенные дееспособности (от их имени сделки совершают их родители, усыновители, опекуны), так и ограниченно дееспособные, которые в соответствии с законом вправе совершать сделки лишь с согласия родителей, усыновителей, попечителей. Это относится не только к несовершеннолетним, но и к гражданам, ограничение дееспособности которых вызвано злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими веществами.

Все споры относительно действительности завещания в целом или его части рассматриваются в судебном порядке.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или иными должностными лицами, прямо указанными в законе. Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, исключение составляет лишь завещание в чрезвычайных обстоятельствах, допускающие составление завещания в простой письменной форме. В завещании должно быть указано время и место его составления.

В законодательстве о наследовании также закреплена возможность совершения так называемого закрытого завещания, с содержанием которого завещатель вправе не знакомить ни нотариуса, ни других лиц.

К нотариально удостоверенным приравниваются завещания, удостоверенные указанными в законе должностными лицам. Сюда относятся: 1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; 2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов; 3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; 4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей; 5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Исполнение завещания может быть поручено определяемому в завещании гражданину — душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником. Закон возлагает на исполнителя завещания определенные обязанности, в том числе он должен: 1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом; 2) принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников; 3) получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам; 4) исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.

Согласно нормам российского наследственного права, если наследодатель распорядился всем имуществом, для предметов обычной домашней обстановки и обихода не требуется специальной оговорки об этом. К данной категории сложившаяся судебная и нотариальная практика не относит жилой дом, автомашину, произведения искусства, ценные коллекции, вещи, использовавшиеся наследодателем для профессиональной деятельности и пр. Споры о составе предметов домашней обстановки и обихода решаются в судебном порядке.

Согласно закону, право на наследование предметов домашней обстановки и обихода имеют наследники по закону, проживавшие совместно с наследодателем до его смерти и пользовавшиеся данными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд.

3. Наследование по закону предполагает переход имущества, принадлежащего умершему гражданину, к лицам, указанным в законе. Оно наступает в тех случаях, если: а) наследодатель не оставил завещания; б) оставил завещание лишь на часть имущества; в) оставленное умершим завещание полностью или частично признано недействительным; г) есть лица, имеющие право на обязательную долю в наследуемом имуществе.

Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследованию определен в российском законодательстве с учетом брачных, родственных отношений, наличия иждивения и других обстоятельств.

Гражданским кодексом РФ установлена следующая очередность призвания наследников к наследованию:

· наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. В эту же очередь входят усыновители и усыновленные, поскольку их права приравнены к кровным родственникам. Супруг наследодателя может быть призван к наследованию, если его брак с наследодателем не был расторгнут либо признан недействительным. В первую очередь призываются также внуки наследодателя и их потомки, но только по праву представления, т. е. взамен умершего сына (дочери) наследодателя. Внуки и потомки наследодателя призываются к наследованию в двух случаях: если их родители умерли до открытия наследства или они умерли одновременно с наследодателем;

· наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления;

· Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей;

· в качестве наследников четвертой очереди — выступают родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя;

· в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

· в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);

· Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, наследуют имущество наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю наследников по закону. Таких лиц принято называть необходимыми наследниками, а причитающуюся им в соответствии с законом долю в наследстве — обязательной долей.

Суду предоставлено право уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Использовать это право суд может лишь в следующих случаях: 1) если речь идет об определенном имуществе, предназначенном для проживания (дом, квартира, иное жилое помещение) или использования в качестве основного источника средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская); 2) если наследник по завещанию пользовался этим имуществом при жизни наследодателя; 3) если обязательный наследник при жизни наследодателя этим имуществом не пользовался. Само решение об отказе в присуждении обязательной доли или только о снижении ее размера принимается судом в зависимости от имущественного положения обязательного наследника.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение «наследования».

2. Выделите признаки наследования.

3. Дайте определение «наследства».

4. Какие виды наследования предусмотрены ГК РФ?

5. Дайте определение «наследства».

6. Что считается временем и местом открытия наследства?

7. Кто является субъектами наследственного правопреемства?

8. Дайте определение «завещания».

9. В каких случаях наступает наследование по завещанию?

10. Что означает «закрытое завещание»?

11. В каких случаях наступает наследование по закону?

12. Какая очередность призвания наследников к наследованию установлена ГК РФ?

Наследственное право Древнего Рима

Понятие и содержание наследства

Римское наследственное право было тесно связано с понятием римской семьи и институтами семейного права.

“Наследство (hereditas) — это преемство всех прав наследодателя в частноправовой сфере. Не подразумевается под понятием наследства преемство в сфере публичных прав и публично-правового статуса”. В неполном объеме наследование означало восприятие прав и обязанностей наследодателя в лично-семейной сфере: так, наследник не обязывался к выполнению прав наследодателя как мужа, брата, сына и т. д. Однако вместе с наследством переходили обязанности по опеке и попечительству, которые могли иметь и лично-семейные основания: “Благо наследства влечет обременение опекой”.

Вместе с тем наследство включало в себя не только выгоды и возможные обогащения имущественного характера; с наследством неразрывно связывались лежащие на наследодателе обязательства, в том числе и те, о которых он не имел точного представления или даже вовсе не знал. Наследство могло быть полностью обременительным, когда в его содержание входили только имущественные долги и иные неисполненные обязательства. Иначе говоря, наследство непременно подразумевало совокупность всех выгод, льгот и обременений, прав и обязанностей в целом и неразрывно; наследник по римскому праву как бы занимал то же правовое положение, что было у наследодателя к моменту его кончины, и воспринимал всю сложившуюся ситуацию в целом — в этом заключался принцип универсальности наследства, который был главным элементом, определявшим содержание наследства с точки зрения права.

Дополнительным элементом, определявшим содержание наследства по римскому праву, был принцип нематериальности наследства. Наследство не считалось чисто материальным, имущественным понятием. “Наследство — это юридическое понятие, допускающее увеличение и уменьшение; увеличивается оно главным образом за счет доходов”. Наследство было реальным, имело юридическое содержание, даже если не было предмета материального обладания, который бы переходил по наследству. В случае материальности наследство не обладало строгой и неизменной имущественной массой: оно могло увеличиваться или уменьшаться вне зависимости от чьих-то вредных действий или причиняемого ему ущерба (в наследственную массу могли поступить выплаты третьих лиц по обязательствам, сад — принести плоды, стадо — потерять в весе и т. п.). Но наследство охватывало своим понятием и содержанием все такие возможные приобретения правового характера, утраты (в том числе неправовые), иски и т. д.

Открытием наследства считался момент смерти наследодателя — физической или гражданской (вследствие уменьшения правоспособности); второй случай не создавал бесповоротности наследопреемства: если наследодатель претерпевал обратное увеличение правоспособности (выкупался или бежал из рабства, возвращал права гражданства и т. п.), наследство возвращалось обратно наследодателю. В момент открытия наследство рассматривалось как бесхозное имущество — до момента принятия наследства или вступления в действие гарантирующих мер по его сохранению. Присвоение наследства третьим лицом (не имевшим на него права ни по закону, ни по завещанию либо совершающим это присвоение неправовым способом) расценивалось не как похищение имущества (кража), а как особое преступление чисто уголовного характера, которым наносился вред публичным интересам и которое преследовалось в порядке частных уголовных обвинений любым заинтересованным лицом.

Наследование по закону

Поскольку наследование означало прежде всего принятие правового статуса со всеми предполагаемыми правами и обязанностями наследодателя (что определялось законной регламентацией), то предпочтение в определении круга возможных наследников, порядка его перехода и др. в римском праве получило наследование по закону, т. е. переход наследства не в соответствии с усмотрением наследодателя, а по предписаниям закона в отношении круга лиц, признаваемых наследниками по факту своих кровных, родственных или иных форм связей с наследодателем. Наследование по закону было предопределено римским пониманием семьи (рис. 51 и 52).

В интересах законного перехода наследства выделялись два типа родства: агнатическое и когнатическое.

Агнатическое родство устанавливалось в силу традиционных представлений о составе римской семьи: наследниками (agnati) в этом случае считались не только собственно кровные родственники, но и все пребывавшие под властью домовладыки как их наследодателя в составе большой семьи. Исторически агнатическое родство сформировалось первым, и им определялось наследование в ранние периоды римского права.

В рамках агнатического родства возможные наследники разделялись на четыре условные степени.

Первая степень — прямые близкие (sui heredes), в число которых входили все находившиеся под властью домовладыки его кровные родственники и другие близкие, в том числе усыновленные и находившиеся in mancipii; к этой же степени относились и освобожденные дети при условии внесения ими имущественного вклада в общую массу семейного имущества; все наследники этой степени наследовали поколенно, поэтому наследственная масса разделялась на доли не соответственно общему числу наследников, а по “коленам” — условным степеням родственной общности.

Вторая степень — близкие родственники (agnati proximi), к числу которых относились братья, сестры, мать (если она состояла в браке, заключенном в форме cum manu); все наследники этой степени разделяли достававшееся им наследство поголовно, по равным долям.

Третью степень составляли все другие родственники; в более позднем римском праве круг родственников ограничивался 6—7 степенями родства (до детей троюродных братьев и сестер включительно); к этой же степени наследников относились и незаконные дети допускаемых степеней родства; наследование шло также поколенно.

Четвертую степень составлял переживший супруг (прежде всего жена), призывавшийся к наследству в случае, если не было других наследников предыдущих степеней или они не выразили желания принять наследство.

Когнатическое родство в интересах наследования устанавливалось в силу кровной семейной связи с наследодателем: наследниками (cognati) считались все непосредственные родственники без различия пола с соблюдением последовательности степеней и порядка рождения. В рамках когнатического родства возможные наследники разделялись на четыре условных класса.

Первый класс составляли прямые нисходящие родственники наследодателя: сыновья, дочери от правильного брака, а также внуки от умерших ранее детей, которым предоставлялось право наследовать вместо их родителей и в тех же долях; наследственная масса разделялась в этом случае по законным частям (первоначально все наследство в любом случае делилось на условные доли — унции: 1/12, 2/12, 1/3 и т. д.), каждая часть приходилась на одного прямого нисходящего родственника первого поколения.

Второй класс составляли восходящие и полнородные родственники: отец, мать, деды, бабки, полнородные братья и сестры, племянники по полнородным братьям и сестрам, которым предоставлялось право наследовать вместо их родителей; наследственная масса распределялась по линиям родства, причем одна линия устраняла от наследования другие.

Третий класс составляли неполнородные родственники: единокровные и единоутробные братья и сестры; они наследовали по частям, соответственно первому классу.

Четвертый класс наследников составили все остальные боковые родственники любой степени отдаленности родства и неполнокровия “до бесконечности” (ad infinitum); все они наследовали поголовно в равных долях.

Таким образом, основными принципами наследования по закону в римском праве были следующие: ближайшая степень родства полностью устраняет от наследства отдаленную, деление наследственной массы главным образом происходит по так называемым степеням и линиям, а внутри степени и линии в равных долях в зависимости от числа наследников одного уровня или степени; последнее обстоятельство сформировало особое право представления в наследовании по закону — право наследовать долю, пришедшуюся бы твоему родителю, если бы он был жив.

Наследование по завещанию

3.1. Общая характеристика наследования по завещанию

Римское право признавало законным распоряжение полноправного лица относительно остающегося после него наследства в виде индивидуального акта — завещания (testamentum).

Завещание, как правило, охватывало имущественную часть наследства, и в этом смысле оно было выражением собственнических прав, продолжением права частной собственности.

Право на завещание, или завещательная способность (testamenti factio), было важным элементом общей гражданской правоспособности римлянина. Подразумевалось, что не все лица могут делать завещательные распоряжения, т. е. обладать активной завещательной способностью, и не все лица могут принимать наследство по завещанию, т. e. иметь пассивную завещательную способность.

3.2. Завещательная правоспособность

Активной завещательной способностью обладали только совершеннолетние полноправные римские граждане, признававшиеся лицами sui juris, а также не подвергшиеся ограничению в правах; не могли делать завещаний расточители, безумные (т. е. находившиеся или те, которые должны были находиться под опекой или попечительством, причем римское право допускало и признание такой необходимости post factum, что давало возможность объявить уже данное завещание недействительным), лишенные права быть свидетелем (в качестве публичного ограничения в правах).

Ограниченной завещательной способностью обладали женщины (требовалось согласие опекуна; в более позднем римском праве женщина стала обладать почти полной свободой завещания в отношении лично ей принадлежавшего имущества, но никаких других прав и обязательств наследство по женской линии не передавало), сыновья в римской семье — сословно неполноправные лица. Подразумевалось, что лишаются права делать завещания лица, обвиненные в преступлениях “оскорбления величия” народа или монарха, состоящие в браке запрещенных степеней родства, клеветники, осужденные на политическую смерть. Активной завещательной способностью необходимо было обладать непрерывно в течение всей жизни, в противном случае обладание ею на момент смерти требовало специального удостоверения.

Пассивной завещательной способностью, т. е. правом получить что-либо по завещанию, равно как и право вообще быть назначенным наследником в завещании (даже если потом ничего не будет получено реально), в римском праве обладал более широкий круг лиц. С некоторыми ограничениями ею обладали и женщины, и сословно неполноправные субъекты (в отношении последних право быть наследником подразумевало наличие требования об обретении свободного состояния на момент принятия наследства). Сохранялись все ограничения на принятие по завещанию для лиц, обвиненных в государственных или религиозных преступлениях. Пассивной завещательной способности были лишены так называемые лица неопределенные (personae incertae) — нельзя было завещать не только лицу, не обладавшему определенным гражданским статусом, но также лицу с неподобающими половыми, возрастными и т. п. характеристиками.

Допускалось делать завещания в пользу еще не родившихся детей (postumii) наследодателя, но их завещательная способность была, во-первых, краткосрочной (не более 10 месяцев со дня смерти отца), во-вторых, обставлялась целым рядом условий о качестве брака и т. п. Преемниками наследства по завещанию могли быть и юридические лица — но только публичного права. Обладание пассивной завещательной способностью должно было быть неизменным и на момент составления завещания, и на момент смерти наследодателя, и на момент принятия наследства.

3.3. Форма завещания

Требования к активной и пассивной завещательной способности лица предопределяли довольно строгие требования и к форме завещания.

Наследник в завещании должен быть назначен персонально и поименно (за исключением строго оговоренных случаев наследства postumii). Возможно было подназначение наследника, но также персональное и поименное (на случай, если первый наследник умрет, обезумеет, совершит преступление и т. д.) — так называемое substitutio.

Завещание могло быть сделано в устной и в письменной форме. Устное завещание (testamentum per nuncupationem) развилось из семейных распоряжений древнейшей эпохи и главенствовало в римском праве классической эпохи. Устное завещание предписывалось делать в виде торжественной процедуры, сходной с процедурой отчуждения-манципации, либо с участием народа (в куриатных комициях), либо перед 7 свидетелями, которые в древнейший период свидетельствовали содержание завещания, а позднее — только факт завещательного распоряжения.

Письменное завещание (testamentum per scripturam) должно было представлять определенным образом составленный документ с подписью завещателя. Участие свидетелей требовалось для удостоверения подлинности акта; они прикладывали свои печати и подписи к документу или к ковчежцу (ящику) с завещанием, не обязательно зная о содержании распоряжений. Если завещатель был слеп, нем, глух, то в процедуре составления письменного завещания должен был участвовать нотариус; за неграмотного завещателя мог подписаться еще один свидетель.

Завещание обязательно должно было заключать дату составления и упоминать об обстоятельствах его составления; процедура составления завещания (равно в устной или письменной форме) должна быть одномоментной: перерывы, замена одних свидетелей на других не допускались. Если завещательное распоряжение сводилось только к “штучному” разделу наследства между наследниками по закону, то его составление могло проходить без свидетелей. Соблюдение требований наследования по закону во многом упрощало процедуру составления завещания.

В связи с распространением письменной формы завещания в эпоху рецепции римского права хранение и вскрытие завещаний стало особо регулируемой процедурой. Завещания хранились либо в государственной казне, либо — позднее — у нотариуса. Вскрытие завещания должно было произойти не позднее 5 дней со дня открытия наследства (или смерти завещателя); правовые гарантии оплачивались 5%-ными пошлинами.

3.4. Обязательная доля

Право завещания не было абсолютным, ни с чем ни считающимся волеизъявлением наследодателя. В интересах семьи и общества (в чем отразилось и предпочтение законного порядка наследопреемства в римском праве) завещатель в своих распоряжениях ограничивался, во-первых, необходимостью предоставить обязательные доли своим родственникам, во-вторых, наличием широких возможностей объявить завещание недействительным.

Требование обязательной доли (portio debita) заключалось в том, что нельзя было обходить молчанием в завещании наследников по закону. Они либо должны были получить причитающиеся им по закону доли наследства, либо гарантированные правом специально установленные минимальные доли; в противном случае они имели право предъявить иски по поводу неправильно составленного завещания. Право на обязательную долю имели все прямые нисходящие и восходящие родственники когнатического родства, они должны были быть названы в завещании поименно, и каждому определена его доля.

Для исключения кого-либо из завещания требовались веские причины: правом устанавливались только строго определенные 14 видов проступков против публичного порядка и против завещателя при его жизни, по которым, с приведением необходимых свидетельств, можно было законно лишить наследника его обязательной доли. При отсутствии такой мотивировки родственники имели право предъявить иск о нарушении завещателем нравственной обязанности, причем это могло быть сделано еще при жизни завещателя.

3.5. Недействительность завещания

Завещание могло быть признано недействительным по целому ряду оснований. Завещание могло быть ничтожным по своим распоряжениям (t. nullum), если оно составлялось в нарушение всех предписанных правил или же неспособным в правовом смысле завещателем. Незаконным завещанием (t. injustum) признавалось такое, которое было составлено не по законному обряду. Завещание прерванное (t. ruptum) свидетельствовало о недостаточном праве завещателя в силу его семейного положения на завещательные распоряжения; оно могло быть возобновлено полномочным завещателем или при изменении семейного статуса. Претор допускал возможность получения наследства и по прерванному завещанию. Завещание могло быть неутвержденным (t. irritum), если к моменту открытия наследства правоспособность завещателя претерпела изменения. Тщетным (t. deslitum) считалось такое распоряжение, которое было адресовано несуществующему в действительности наследнику. Завещание, наконец, могло быть отме* ненным (t. rescissum) судом в силу исковых требований, в первую очередь при жалобе законных наследников на беспричинность лишения их полностью или частично причитающейся им по закону доли наследства либо же обязательной доли.

Принятие наследства

Принятие наследства не было механической процедурой: требовалось соблюдение особых правил принятия наследства, которые бы выразили прямо и недвусмысленно волю наследника вступить в права наследства и принять все связанные с ним обязательства. При непринятии наследства ни одним из указанных в завещании наследников, при незаявлении требования со стороны наследников по закону наследство считалось выморочным и переходило в распоряжение казны или церкви; наследство считалось таким, если в течение 30 лет не последовало законно заявленных притязаний на него.

С точки зрения требовательности в принятии наследства наследники подразделялись на две условные категории. Свои домашние (sui heredes), или наследники по закону, считались вступившими в права наследства ipso hire, помимо их воли; сюда же, к числу необходимых наследников, относился и сословно неполноправный субъект, принадлежавший к числу подвластных. Для них требовалось особое заявление об отказе от наследства, если они не желали его принять или не желали связывать себя вытекающими из наследства обязательствами. Все прочие имели “право на размышление” и должны были выразить, напротив, свое желание о принятии наследства специальным актом или подразумевающими его действиями (торжественное объявление о принятии, действительное вступление в управление, использование, совершение сделок с наследственным имуществом и т. п.).

Точно установленного срока для принятия наследства (помимо общей исковой давности) не было. По преторскому праву для домашних, восходящих и нисходящих родственников устанавливался один год для объявления о принятии завещанного. Однако отсутствие таких действий или заявлений только подразумевало, что право на принятие наследства переходит к следующему из числа наследников по завещанию или по закону.

Принятие наследства было регламентированной процедурой. Наследник (безразлично, по закону или по завещанию) должен составить опись наследственного имущества (ее составление следовало начать в течение одного месяца со дня открытия наследства, а закончить в течение 3 месяцев) с участием кредиторов, нотариуса и других заинтересованных лиц. Моментом принятия наследства определялся общий переход всех прав и обязанностей наследодателя, невзирая на составление описи и факт ее окончания. Принятие наследства было бесповоротным актом, т. е., приняв его, нельзя было в дальнейшем отказаться от наследства по тем или иным соображениям (хотя предусматривалось, что наследник может оказаться несоответствующим по тем или иным правовым требованиям).

Другим важнейшим элементом римского наследственного права было признание того, что принятие наследства может происходить единственным в правовом отношении путем — или по завещанию, или по закону: “Nemo pro parte testatur, pro parte intestatur decedere potest”.

Особые наследственные права

Совершенствование завещательных прав, стремление обойти требования права в отношении законного наследования, обязательных долей и т. п. сформировали несколько специальных институтов, связанных с завещанием. Самыми важными из них стали легаты и фидеикомиссы.

Легат (legatum) — специально установленный завещателем в определенной форме дар, предназначенный конкретному лицу в качестве вычета из общей наследственной массы. Это лицо (легатарий) могло получить легат после уплаты из наследства всех лежащих на нем долгов, поэтому легат не был безусловным завещательным распоряжением. Легат можно было установить как в устном завещании, так и в письменном. Легат мог предусматривать передачу в пользу легатария какой-либо вещи или какого-либо вещного права (сервитута), предоставления ему обязательств, вытекающих из наследства, а также мог заключать обязательство не препятствовать осуществлению других наследственных прав другими наследниками, принимая во внимание те или иные условия. Для получения легата необходимо было обладать совершенной пассивной завещательной способностью.

Попытки с помощью легатов обойти наследников по закону, требование обязательных долей и т. п. вызвали правовые ограничения размеров легатов. Согласно Закону Фальцидия классической эпохи (I в. до н. э.) размеры общей массы легатов ограничивались 3/4 всей наследственной массы, так чтобы законный наследник (или назначенный в завещании) получил не менее четвертой части. Позднее этот принцип безусловного ограничения выдачи по легату расширился: из числа возможных легатов исключались имущества, представляющие особую ценность для семьи или наследников, особой значимости и т. п.

Фидеикомисс (fideicommissum), или поручение на вере, являлся другим видом завещательного распоряжения. Посредством его завещатель поручал наследнику по завещанию (или по закону) выполнить те или иные действия в пользу третьего лица, как правило, не имевшего пассивной завещательной способности. Фидеикомисс был неформальным отказом, не связанным никакими ограничениями, которые предусматривались для легатов. При соблюдении интересов других наследников по закону можно было поручить передать в качестве фидеикомисса и все наследство полностью третьему лицу (универсальный fideicommissum).

Завещательные поручения были действительны и для третьих лиц, не связанных наследственными правами, но только обязанностями по отношению к любому возможному наследнику: например, завещатель мог предписать своему должнику возвратить долг не наследнику, а постороннему третьему лицу.

Возлагаемые в качестве фидеикомисса поручения должны были носить только подзаконный и нравственный характер: нельзя было поручить совершить преступление и т. п. В классическую эпоху нередки были случаи поручений в отношении отпуска на волю рабов, которые не могли быть сделаны и гарантированы другими завещательными распоряжениями.

Институт фидеикомисса снял практически все ограничения с завещания по его содержанию и предоставил завещателю почти полную волю следовать только собственным желаниям и намерениям в распоряжении наследством в части связанных с ним как имущественных, так и неимущественных прав.

Смотрите еще:

  • Земельный участок используется не по целевому назначению Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению Информация об […]
  • 39 173 гпк рф 39 173 гпк рф Судебный участок № 126 Еланского района Волгоградской области О П Р Е Д Е Л Е Н И Е р.п. Елань Волгоградской области 14 марта 2012 года Мировой судья судебного участка № 126 (Еланский район) […]
  • Как продать квартиру неприватизированную и с долгом Как продать неприватизированную квартиру с долгами по ЖКХ? Здравствуйте. Вопрос стоит в том,что у моей семьи есть 2х комнатная квартира. В которой я прописана,но к своему счастью не проживаю. Они ее целиком и полностью […]
  • Адвокат завгородний Адвокат завгородний ЗАПИСНАЯ КНИЖКА НОВОСТИ О ПРОЕКТЕ РЕКЛАМА ТРИБУНА ФОТОАЛЬБОМ МАГАЗИН ГОСТЕВАЯ КНИГА ФОРУМ ГАЗЕТА БИЗНЕС-АДВОКАТ ЖУРНАЛ ДОМАШНИЙ АДВОКАТ ПОДПИСКА СУДЫ г.МОСКВЫ Контактная информация: […]
  • Как правильно продать аккумулятор Открываем магазин автомобильных аккумуляторов Сферы бизнеса Основные доводы в пользу открытия специализированного магазина по продаже автомобильных аккумуляторов: для открытия магазина не нужны большие торговые […]
  • Как не потерять стаж при увольнении Когда прерывается трудовой стаж после увольнения С 01 января 2007 года действует несколько другой порядок определения непрерывности трудового стажа гражданина. До этого, если при переходе с одного места работы на […]